Исключительное право на созданный сайт принадлежит - Финансовый журнал
Expresspool.ru

Финансовый журнал
31 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Исключительное право на созданный сайт принадлежит

Передача исключительных прав на сайт от разработчика заказчику

Интернет-сайт выступает как единый объект правовой охраны. Закон признает его составным произведением (ст. 1260 ГК РФ). Президиум ВАС РФ в постановлении от 22.04.2008 № 255/08 указал, что контент сайта состоит из специально подобранных и расположенных определенным образом материалов (текстов, рисунков, фотографий, чертежей, аудиовизуальных произведений и т.д.), которые могут быть использованы с помощью компьютерной программы (компьютерного кода), являющейся элементом сайта.
То есть фактически контент сайта представляет собой составное произведение, которое также является результатом интеллектуальной деятельности.

Для того, чтобы компания смогла защитить в суде свои исключительные права на использование сайта, ей следует позаботиться о правильном оформлении передачи прав на сайт от его разработчика. Способ доказывания исключительных прав на сайт зависит в том числе и от того, кто разрабатывал для компании интернет-сайт: фирма, фрилансер, или работники самой компании.

В случае, если сайт разрабатывает фирма, стороны подписывают договор на создание сайта, который в ряде фирм именуется договором об оказании услуг. Другие склонны считать его договором подряда. Судебная практика по вопросу квалификации договора на создание сайта также неоднозначна. Нам представляется, что безопаснее квалифицировать договор на создание сайта, как договор подряда, обязательно указав в договоре начальный и конечный срок выполнения работ.

По окончании работ необходимо оформить переход прав на созданный сайт и все его компоненты от разработчика к компании-заказчику. В договоре необходимо определить, какой объем прав передается от разработчика к заказчику (п.2.ст. 1288 ГК РФ), на какой срок и на какую территорию: будет ли это отчуждение исключительного права на сайт в целом, а также на все или отдельные его компоненты, либо использование на основании лицензии (исключительной или неисключительной).
Статьей 1296 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных или иное произведение, созданные по договору, предметом которого было создание такого произведения (по заказу), принадлежит заказчику.
При этом, по общему правилу (если иное не предусмотрено договором) разработчик имеет право использовать программу для собственных нужд на условиях безвозмездной простой лицензии в течение всего срока действия исключительного права. В связи с изложенным, будет не лишним включить в договор на создание сайта условие о том, что разработчик не вправе использовать созданные им отдельные элементы сайта самостоятельно, в том числе для целей включения в иные разрабатываемые им продукты.

Если сайт разрабатывает ИП или фрилансер, то используется договор авторского заказа. В нем, во избежание признания договора незаключенным, нужно подробно описать предмет договора (дизайн сайта, графика) вознаграждение исполнителя, сроки изготовления сайта, иначе есть риск признания договора незаключенным. Исключительные права в данном случае, как на созданные по заказу произведения (ст.1296 ГК РФ), возникают у компании – заказчика. Также можно запретить разработчику -фрилансеру использовать созданные им отдельные элементы сайта самостоятельно, в том числе для целей включения в другие разрабатываемые им сайты.

Если же разработчик сайта – сотрудники самой компании, обязательно нужно включить в трудовые договоры с сотрудниками обязанности по разработке сайта, программного обеспечения, произведений. В таком случае исключительные права автоматически переходят от сотрудников к компании — работодателю в силу создания служебных объектов интеллектуальной собственности. В противном случае права на результат интеллектуальной деятельности возникают у работников компании.

Интернет-сайт разрабатывается по заданию (заказу) заказчика. Следует ли предусматривать в договоре на разработку сайта какие-либо специальные условия о передаче исключительного (авторского) права?

Как правило, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора (п. 3 ст. 1228 ГК РФ), которым признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат (п. 1 ст. 1228 ГК РФ). Однако имеются исключения из данного правила. Так, например, в соответствии с п. 1 ст. 1296 ГК РФ в случае, когда программа для ЭВМ или база данных созданы по договору, предметом которого было ее создание (по заказу), исключительное право на такую программу или такую базу данных принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное.
На наш взгляд, в самом общем виде Интернет-сайт может рассматриваться как программа для ЭВМ, а дизайн сайта не является самостоятельным объектом прав, поскольку представляет собой по существу аудиовизуальное отображение, порождаемое программой (ст. 1261 ГК РФ). В этом смысле, если иное не предусмотрено договором о создании сайта, исключительное право на сайт, созданный по договору, изначально возникает у заказчика, предусматривать в договоре какие-либо специальные условия о передаче исключительного права нет необходимости.
Однако на практике Интернет-сайт может включать в себя не только программу для ЭВМ, но и иные охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, такие как тексты, фотографии, элементы дизайна и т.п. (так называемый «контент» сайта). При таких обстоятельствах Интернет-сайт может рассматриваться как сложный объект (постановление Президиума ВАС РФ от 22.04.2008 N 255/08).
Особенности приобретения и использования исключительного права на охраняемый результат интеллектуальной деятельности в случаях, когда этот результат используется в составе сложного объекта, установлены положениями ст. 1240 ГК РФ. Согласно этой норме лицо, организовавшее создание любого сложного объекта, приобретает право использования каждого из входящих в его состав результатов интеллектуальной деятельности на основании договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности.
Следовательно, если в состав Интернет-сайта разработчиком включены самостоятельные объекты интеллектуальной собственности (например произведения дизайна, фотографии и другие), права на которые принадлежат другим лицам, права на эти объекты должны приобретаться разработчиком путем заключения соответствующих договоров с правообладателями.
Поэтому в тех случаях, когда созданный по договору Интернет-сайт включает в себя иные (самостоятельные) объекты интеллектуальных прав, кроме договора на создание сайта и соответствующих актов, сторонам следует заключить лицензионные (сублицензионные) договоры (ст.ст. 1235, 1238 ГК РФ) или договоры об отчуждении исключительных прав (ст. 1234 ГК РФ) на соответствующие объекты интеллектуальной собственности.
При заключении лицензионных договоров перехода исключительного права к лицензиату не происходит (п. 1 ст. 1233 ГК РФ). Для возникновения у заказчика исключительных прав на соответствующие объекты интеллектуальной собственности (программы для ЭВМ, изображения и т.п.), входящие в состав Интернет-сайта, необходимо заключение договора об отчуждении исключительных прав. В заключение отметим, что стороны вправе, не заключая дополнительных договоров, включить непосредственно в договор о создании сайта условия о передаче заказчику исключительных прав на включенные в состав сайта самостоятельные объекты интеллектуальной собственности либо права пользования этими объектами.

Читать еще:  47 областной закон об административных правонарушениях

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ложечникова Елена

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александров Алексей

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

Кому принадлежат права на разработанный сайт: возможные споры заказчика и разработчика?

Интернет-сайт является составным творческим произведением и объектом авторского права. Также самостоятельной правовой охраной пользуются его элементы: дизайн, контент, программа.
На сегодняшний день сложно представить себе более или менее серьезную компанию, которая не имеет официального сайта или интернет-магазина. Но не всегда в штате даже крупных юридических лиц есть ИТ-специалисты, способные самостоятельно разработать и запустить Интернет-ресурс. Зачастую руководители компаний прибегают к помощи привлеченных разработчиков, ими могут быть как физические лица, так и ИТ-компании.

Как распределяются права на сайт

Если сайт и его составные элементы (дизайн, программа, контент) являются объектами авторского права, но при этом создаются по заказу, то возникает вопрос. Кому же принадлежит весь комплекс прав на созданное произведение?Во-первых, нужно не забывать, что все права на объект можно разделить на личные неимущественные (право авторства) и исключительные (то есть право использования произведения, извлечения имущественной выгоды).
Авторское право возникает у разработчика с момента создания сайта, при этом личные неимущественные права на объект неотчуждаемы и не требуют государственной регистрации. Даже если исключительные права будут переданы заказчику, право авторства и право на получение авторского вознаграждения сохраняться у разработчика.
Кому принадлежат исключительные права на использование сайта — разработчику или заказчику ресурса — зависит от оформления отношений двух сторон и что именно прописано ими в договоре.

Какой заключить договор с разработчиком

Есть устоявшаяся практика, согласно которой с разработчиком заключается либо договор авторского заказа, либо договор подряда.
Однако ни один из них не является универсальным. Авторский заказ не может быть использован при оформлении правоотношений с юридическим лицом, по нему вправе выполнять работы только физлицо-разработчик.
Договор подряда, в целом, регламентируется широко и не всегда отвечает потребностям сторон данного вида специфических правоотношений.
Самое главное – в рамках вышеуказанных соглашений исключительные права по умолчанию принадлежат исполнителю (автору). Если же заказчик желает получить в собственность исключительные права на результат деятельности в полном объеме, это должно быть четко прописано в договоре. То есть в случае, когда заказчик сайта по каким-либо причинам забудет включить данное условие в текст соглашения, разработчик сохранит право использования ресурса за собой. Оспорить данный казус в суде и доказать свою позицию заказчику будет крайне проблематично. Именно поэтому все юридические консультации по вопросам интеллектуальной собственности рекомендуют непременно включать в договор авторского заказа и договор подряда условие о передаче исключительных прав заказчику.
Решением данной проблемы может стать заключение специального соглашения – договора на разработку сайта – со ссылкой на статью 1296 ГК РФ. Данная статья закрепляет, что исключительные права как на программный продукт в частности, так и на произведение (интернет-сайт) в целом по умолчанию принадлежат заказчику, если между ними заключен договор на авторскую разработку данного ресурса.
По договору на разработку сайта за разработчиком сохранятся следующие права:

  • На авторское вознаграждение в размере или в пределах, оговоренных сторонами в соглашении;
  • На использование разработанного сайта для своих нужд на условии безвозмездной простой лицензии.
Читать еще:  Постановление правительства рф 100

Но автор не может ограничивать каким-либо образом исключительные права заказчика на использование ресурса и извлечение коммерческой выгоды последним.

При заключении договора заказа на разработку сайта следует обратить внимание:

  • На максимально точное описание/идентификацию будущего ресурса (дизайн, графика, цветовые решения, контент и т.д.);
  • На включение в договор перечня конкретных работ/поставленных задач перед разработчиком;
  • На указание сведений об адресе ресурса в интернете, информации о доменном имени.

Вся эта информация крайне важна для того, чтобы в дальнейшем при возникновении спора, договор не мог быть признан незаключенным. Поэтому старайтесь прописывать в соглашении максимально подробно все существенные условия, не пренебрегайте полноценным развёрнутым текстом. Удачно составленный договор – это половина выигранного дела в случае возникновения спора между разработчиком и заказчиком.

Кому принадлежат исключительные права на произведение, созданное по госконтракту?

Собственно, вопрос уже задан. Могут ли такие произведения использоваться в коммерческих целях без получения лицензии? По идее, они создаются на «народные» деньги (налоги). Логично было бы предположить, что такие произведения принадлежат всему «народу» (налогоплательщикам).

У произведения, созданного в рамках госконтракта, есть правообладатель по общему правилу, установленному в ГК РФ, порядок использования произведения такой же:

Статья 1229. Исключительное право

1. Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Читать еще:  Постановление правительства рф 1321

Создание произведения на государственные деньги не делает его автоматически общим.

А кто в этом случае будет владеть исключительными правами?

См. ч. 1 нижеуказанной статьи:

Более подробно об указанных произведениях говорится в следующей норме ГК РФ:

Статья 1298. Произведения науки, литературы и искусства, созданные по государственному или муниципальному контракту

1. Исключительное право на произведение науки, литературы или искусства, созданное по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит исполнителю, являющемуся автором либо иным выполняющим государственный или муниципальный контракт лицом, если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию.
2. Если в соответствии с государственным или муниципальным контрактом исключительное право на произведение науки, литературы или искусства принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, исполнитель обязан путем заключения соответствующих договоров со своими работниками и третьими лицами приобрести все права или обеспечить их приобретение для передачи соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации и муниципальному образованию. При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц.
3. Если исключительное право на произведение науки, литературы или искусства, созданное по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не Российской Федерации, не субъекту Российской Федерации или не муниципальному образованию, правообладатель по требованию государственного или муниципального заказчика обязан предоставить указанному им лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование соответствующего произведения науки, литературы или искусства для государственных или муниципальных нужд.
4. Если исключительное право на произведение науки, литературы или искусства, созданное по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию, государственный или муниципальный заказчик вправе предоставить безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование такого произведения науки, литературы или искусства для государственных или муниципальных нужд, уведомив об этом исполнителя.
5. Работник, исключительное право которого на основании пункта 2 настоящей статьи перешло к исполнителю, имеет право на вознаграждение в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 1295 настоящего Кодекса.
6. Правила настоящей статьи также применяются к программам для ЭВМ и базам данных, создание которых не было предусмотрено государственным или муниципальным контрактом для государственных или муниципальных нужд, но которые были созданы при выполнении такого контракта.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
Для любых предложений по сайту: [email protected]